Универсальное правопреемство - это что такое? Порядок универсального правопреемства. Понятие и общая характеристика наследственного правопреемства

Юридический акт, в результате которого один субъект занимает место другого во всех правоотношениях, кроме тех, в которых его участие недопустимо. В Древнем Риме этот институт применялся преимущественно к вещным правам. Что касается обязательственных правоотношений, то они наделялись исключительно личным характером. Соответственно, со смертью должника или кредитора они прекращались.

Однако в силу развития денежного и товарного оборота в римском праве было закреплено и универсальное, и сингулярное правопреемство . Последнее предполагает смену субъектов в отдельных обязательствах. Далее в статье рассмотрим .

Общая характеристика института

Универсальное правопреемство - это в первую очередь инструмент определения судьбы материальных ценностей на случай смерти собственника или иных непредотвратимых обстоятельств. Именно такое предназначение предполагалось древнеримскими правоведами.

Классификация

С точки зрения субъектного состава существует два типа универсального правопреемства - это переход обязанностей и прав к индивидуальному и коллективному субъекту. В первом случае речь идет о частнособственнических правоотношениях. Коллективными субъектами признаются государство, регионы РФ, муниципалитеты, организации, органы власти, политические партии и т. д. Универсальное правопреемство юридических лиц , в свою очередь, может разделяться на виды в зависимости от механизма его осуществления. Это может быть переход обязанностей и прав при слиянии, разделении, выделении, присоединении и пр.

Наследование в порядке универсального правопреемства

Ему посвящено несколько статей ГК. Наследованием является переход имущественных и отдельных неимущественных обязанностей и прав умершего лица к наследникам по правилам, закрепленным законодательством.

Факт смерти влечет прекращение только тех правоотношений, которые были связаны с личными качествами наследодателя. В первую очередь, речь о неимущественных обязанностях и правах. Как правило, они являются неотчуждаемыми, т. е. не могут передаваться никому, в том числе в рамках универсального правопреемства. Это свойство неимущественных обязанностей и прав вытекает из конституционных положений. К примеру, речь может идти об обязанностях по трудовому контракту, авторских правах и пр. При наследовании универсальное правопреемство не распространяется также на обязательства выплачивать алименты, компенсировать вред и пр.

В случае смерти собственника его имущественные права и обязанности переходят к наследникам полностью, а не частично. Именно поэтому правопреемство называется универсальным. При этом наследники получают права и обязанности наследодателя одновременно. Другими словами, нельзя принять какие-то определенные права, а от каких-то отказаться.

Важный момент

Стоит отметить, что универсальное правопреемство в гражданском праве может возникнуть не только в случае смерти собственника имущества. Основанием для него может стать вступившее в действие постановление суда об объявлении гражданина умершим.

Это возможно, если будет доказан факт продолжительного отсутствия лица по месту его проживания в течение 5 лет. Если субъект безвестно пропал при обстоятельствах, дающих основания полагать, что он погиб, то срок сокращается до полугода.

Непосредственность

Универсальное правопреемство в гражданском праве не предполагает участия третьих лиц. Это означает, что имущественные обязанности и права наследодателя переходят непосредственно к наследникам без чьего-либо посредничества. Этим отличается от сингулярного. В последнем случае преемник получает права или отдельную юридическую возможность от наследника, а не от наследодателя. Собственник, к примеру, может обязать своего преемника совершить определенное действие в отношении какого-либо лица.

Объективный и субъективный аспекты

В объективном смысле наследование представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих процесс перехода имущественных прав и обязанностей от одного субъекта к другому. Они закреплены в ГК РФ. Универсальное правопреемство в субъективном смысле представляет собой собственно право быть наследником и правомочия после принятия лицом наследства.

Реорганизация юрлица

Согласно ГК, универсальное правопреемство возможно при слиянии организаций. В этом случае обязанности и права каждого юрлица переходят к возникшему предприятию на основании передаточного акта. Этот же документ является основанием для правопреемства при присоединении одной организации к другой.

Если реорганизация осуществляется в форме разделения, обязанности и права переходят к вновь образованным юрлицам на основании Этот же документ используется для закрепления правопреемства при выделении предприятия из состава организации.

Передаточный акт также служит основанием для перехода обязанностей и прав при преобразовании предприятия. В этом случае имеет место изменение организационно-правового типа юрлица.

Особенности перехода обязанностей и прав к юрлицам

При реорганизации правомочия одного предприятия могут переходить:

  • Только к одному преемнику в полном объеме. Такая ситуация характерна для реорганизации в форме преобразования, слияния, присоединения.
  • В полном объеме к нескольким преемникам в соответствующих долях. Такой переход осуществляется при разделении предприятия.
  • Частично к нескольким или к одному преемнику. Это правопреемство характерно для реорганизации в форме выделения.

При переходе прав определяющее значение будет иметь факт регистрации вновь созданного предприятия (или нескольких юрлиц). До этого момента преемство невозможно, так как преемник еще не создан.

Специфика реорганизации

При преобразовании, разделении и слиянии ранее существовавшее лицо прекращает свою деятельность. При выделении, по сути, происходит расщепление компании. При этом из его структуры обособляется юрлицо, а предприятие, существовавшее изначально, продолжает деятельность.

Спорные ситуации

Выделение необходимо отделять от создания организации путем учреждения ее вновь, когда образованному предприятию передается существенная часть имущества учредителя или единственным учредителем компании является юрлицо. Несмотря на довольно очевидное различие, на практике нередки случаи, когда предприниматели пытаются стереть грань между этими формами создания предприятий. Для этого зачастую используется институт притворных сделок. Суды, однако, данный подход отвергают как необоснованный.

Следует учитывать, что реорганизация, по сути, сделкой не является. Она представляет собой очень сложный процесс, предполагающий акт правопреемства.

Жилищное право

На практике часто возникают сложности с пониманием содержания нормативного регулирования универсального преемства в рамках жилищных отношений, связанных с наймом помещений.

Если наниматель умер или выбыл из жилплощади, договор не прекращается, а продолжается на тех же условиях. При этом в качестве нанимателя будет выступать один из субъектов, постоянно проживавших с первоначальным нанимателем по общему согласию всех лиц, живущих в этом помещении. Если оно достигнуто не будет, все граждане будут признаны сонанимателями.

Универсальное преемство возникнет только в случае смерти первоначального нанимателя. При выбытии гражданина будет иметь место сингулярное правопреемство. Это обусловлено тем, что на основании этого юридического факта замены нанимателя во всех правоотношениях, в которых он участвует, не происходит.

Процессуальное правопреемство

Оно может иметь место при перемене участников правоотношений, в особенности обязательственного характера. К примеру, если в ходе судебного разбирательства на место одного из участников вступит другой субъект - наследник истца или ответчика, возникнет процессуальное преемство.

В соответствии с законодательством, если будет смерти или реорганизации одной из сторон, суд должен приостановить производство. Возобновление процесса возможно при вступлении или привлечении к делу лица, к которому может перейти по праву наследования предмет спора. Если такая возможность отсутствует, производство подлежит прекращению.

Процессуальное правопреемство может возникнуть вследствие как универсального, так и сингулярного правопреемства. В последнем случае речь может идти, к примеру, об уступке или переводе долга.

Ключевые условия

О процессуальном правопреемстве можно говорить только в том случае, когда имеется его юридический состав во время производства. Если наследование произошло до начала разбирательства, но учтено не было и не было известно другому участнику, то сторона спора считается ненадлежащей и подлежит замене.

Между тем обе эти процедуры возможны при наличии одного юридического факта - смерти или реорганизации ответчика/истца. Разница только во времени его возникновения.

Определение субъективных пределов силы решения суда

Действие судебного постановления распространяется на третьих лиц и наследников участников производства. В отношении сторон и преемников действуют также последствия реализации решения. Такая ситуация возникает в случае, если наследование произошло после его вынесения.

Исчисление давностных сроков

По общим правилам, течение срока давности начинается с даты, в которую субъект узнал или должен был узнать о том, что его право было нарушено. Если говорить о виндикационном иске, моментом отсчета будет являться день, когда собственнику стало или должно было стать известно о переходе вещи к незаконному владельцу. В этот день у лица появляется право заявить требование.

Давностный срок продолжает течь все время, пока объект находится в чужом незаконном владении лица, а также его преемников, получивших вещь в порядке наследования или по договору.

Период владения предшествующим субъектом не присоединяется при переходе вещи к другому незаконному обладателю при одностороннем первоначальном приобретении. В этом случае право заявить требование у собственника возникает вновь. Соответственно, заново начинает течь срок давности. Такая ситуация возможна, к примеру, при похищении или находке утерянного объекта.

Течение давностного срока продолжается и при перемене сторон в обязательстве. Данное правило действует в отношении и активного, и пассивного участника. В первую очередь, речь о случаях перехода обязательств и обязательственных требований по правилам универсального преемства.

Юридические факты-основания

Правопреемство может возникнуть по разным причинам. Среди юридических фактов-оснований можно назвать различные акты органов госвласти, сделки, события. Правопреемство может возникнуть и при наличии совокупности причин. В этом случае говорят об особом юридическом составе.

Среди юридических фактов-оснований правопреемства отсутствуют правонарушения. В некоторых случаях переход имущества выступает в качестве посредственного результата совершения наследником противоправных действий, влекущих административные или уголовные санкции. К примеру, конфискация материальных ценностей используется как мера воздействия за неправомерное поведение.

При этом поступление имущества в собственность государства не рассматривается как непосредственное следствие правонарушения. Оно является результатом исполнения акта уполномоченного органа - судебного приговора либо административного постановления.

<*> Popova L.I. Universal succession in the case of succession.

Попова Лариса Ивановна, доцент кафедры гражданского права Кубанского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Ключевые слова: наследование, наследственное преемство, универсальное и сингулярное правопреемство.

The author in article considers and analyzes the various points of view about nature of universal assignment at inheritance.

Key words: inheritance, hereditary succession, universal and singular succession.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. В цивилистике также выделяют частное (сингулярное) правопреемство, возникающее при совершении завещательного отказа <1>.

<1> Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. М., 2002. С. 7.

Понятие наследования как универсального посмертного преемства во всем имуществе покойного возникло далеко не сразу. Так, гражданские кодексы советского периода, регулировавшие наследование, не пользовались понятием универсального правопреемства. "С понятием универсальности неразрывно связано представление о том, что имущество умерших лиц поступает к наследникам в виде своего рода всеохватывающей общности, а это представление было несовместимо с существовавшей в 1918 - 1926 гг. системой раздела имущества умерших между государством и лицами, близкими умершему" <2>. Отсутствовало понятие универсального правопреемства не только в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., но и в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Между тем взгляд на наследственное правопреемство как универсальное был разработан в Древнем Риме и с тех пор столетиями широко применялся как наиболее рациональный подход к правовому регулированию одновременно возникающих имущественных отношений самого различного характера и природы. Российская литература по наследственному праву в послевоенный период вновь обратилась к концепции универсального правопреемства <3>.

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.

<2> Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2003. С. 30.
<3> Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 41.

Универсальное правопреемство происходит по волеизъявлению наследника о неограниченном принятии и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника. Так, по мнению Б.М. Бирюкова, неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками. Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть <4>.

<4> Бирюков Б.М. Наследование. Дарение. Пожизненная рента. М., 2004. С. 142.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей его предшественника (праводателя) <5>. При правопреемстве новый субъект в правоотношении заступает на место первоначального, а перешедшие к нему права остаются тождественными правам первоначального субъекта. Этот процесс можно рассматривать и как замену в статическом правоотношении одного субъекта другим, и как переход от одного субъекта к другому всех аксессуаров правоотношения, позволяющий заменяющему субъекту "вписаться" в правоотношение, существовавшее до него <6>.

<5> Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 6.
<6> Корчевская Л.И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических преобразований: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 64.

Главной целью правового регулирования наследственных правоотношений является определение судьбы юридических отношений, переживших своего субъекта. Смысл наследственного правопреемства заключается в том, что "от умершего собственника его имущество переходит к живым наследникам" <7>.

<7> Комаров Б.К. Законодательство о наследовании. М., 1963. С. 3.

Правопреемство, как признано в науке гражданского права, это переход права одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения <8>. Правопреемство существует двух видов: универсальное (всеобщее) и сингулярное (частичное). Римскими юристами было сформулировано правило, согласно которому преемство происходит во всех правах и обязанностях, следовательно, носит универсальный характер.

<8> Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 6 - 20.

Большинство ученых придерживаются точки зрения об универсальном характере наследственного преемства, но понимание сущности универсального правопреемства не одинаково. Так, под универсальном правопреемством они понимают переход к наследникам: совокупности прав и обязанностей определенного лица; совокупности имущественных прав, принадлежащих гражданину и не связанных с личностью их носителя <9>; всего комплекса юридических отношений умершего <10>; наследства как единого целого <11>; совокупности имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица <12>; не только имущественных прав и обязанностей, но и правообразовательных правомочий, которые отражают процесс становления субъективного права <13>.

<9> Чепига Т.Д. Проблемы наследственного права // Правоведение. 1975. N 1. С. 124.
<10> Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 616.
<11> Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 20.
<12> Пронина М.Г. Право наследования. Минск, 1989. С. 4; Краюшкин И.А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития // Нотариус. 2002. N 1(33). С. 25.
<13> Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве // Российский юридический журнал. 2001. N 2. С. 82.

Из всех приведенных точек зрения самой распространенной и наиболее часто встречающейся является понимание универсального правопреемства как совокупности прав и обязанностей умершего (наследодателя). Наследник становится на место наследодателя, он делается субъектом всех его прав и обязанностей. "Наследник продолжает быть носителем прав и обязанностей наследодателя. При этом права и обязанности наследодателя переходят к нему не в виде отдельных частей, не в виде разрозненных предметов, а как нечто цельное и единое, не рассыпавшиеся ключи связки, а связка как такова" <14>. Переход прав и обязанностей как единого целого представляет собой общее или универсальное наследственное правопреемство <15>.

<14> Бугаевский А.А. Советское наследственное право. Одесса, 1926. С. 6; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 616.
<15> Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 19; Ландкоф С.Н. Основы цивильного права. Киев, 1947. С. 403; Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР. Комментарий. Вып. VI. Наследственное право. М., 1924. С. 7; Советское гражданское право / Под ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнеева. М., 1980. Т. 2. С. 47.

При универсальном наследственном правопреемстве права и обязанности переходят к наследнику одним актом, без передачи их правообладателем, причем перешедшие права и обязанности продолжают оцениваться по личности правообладателя. Но, с другой стороны, все права и преимущества, тесно связанные с личностью наследодателя, права семейные и jura personalissima "именно прекращаются в момент его смерти и к наследникам не переходят, вследствие чего мнимая личность наследодателя, будто бы переживающая его, может обнимать исключительно чисто имущественные правоотношения, так что наследование сводится к приобретению со стороны наследника uno aktu всей совокупности имущества наследодателя" <16>.

<16> Кассо Л. Преемство наследника в обязательствах наследодателя. Юрьев, 1985. С. 6 - 7.

Конструкция бессмертной частноправовой личности наследодателя позднее была реципирована законодательствами Западной Европы. Теория перехода личности наследодателя на наследника была активно воспринята юристами (Пухта, Иеринг, Зом и т.д.). Этому во многом послужил труднообъяснимый, несколько мистический характер наследования, ведь "универсальная сукцессия, безусловно, принятая и последовательно проведенная римским правом, не может быть объяснена теоретически, - ни с точки зрения доверенности, ни с точки зрения представительства" <17>. Возникает вопрос: каким образом наследник (универсальный правопреемник) может быть принужден определять свои отношения к другим лицам не по своей воле, а по воле умершего лица? При наследовании по завещанию это объясняется действием наследника по поручению наследодателя, как представителя наследодателя. В случае наследования по закону никакого поручения не возникает и наследник в силу своего согласия (принятия наследства) занимает место в правоотношении обязательственном, представляющем собой свободный союз двух воль, в правоотношении, установленном до него и без него.

<17> Корчевская Л.И. Указ. соч. С. 66.

Универсальный характер правопреемства признавался еще в дореволюционной России. Г.Ф. Шершеневич писал, что совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях место активное или пассивное, смотря по тому, какое место занимал умерший <18>.

<18> Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 467.

Большинство российских цивилистов считают, что в российском законодательстве, как и в законодательстве большинства стран континентальной Европы, наследование определено как вариант универсального, непосредственного правопреемства. "Наследственное имущество рассматривается здесь как единое целое, как сумма имущественных ценностей, прав и обязанностей, переходящих как целое к наследнику" <19>. Б.С. Антимонов и А.К. Граве полагали, что лицо, приобретающее права и обязанности (наследник), является непосредственным общим (универсальным), а не частным (сингулярным) правопреемником умершего <20>.

<19> Гражданское и торговое право капиталистических стран / Ред. Д.М. Генкин. М., 1949. С. 515.
<20> Антимонов Б.С., Граве А.К. Советское наследственное право. М., 1955. С. 46 - 47.

Но далеко не все цивилисты признают проведение принципа универсального правопреемства в наследственном праве России. Одни ученые указывали на наличие в российском наследственном праве сингулярного и опосредованного преемства отказа получателя (легатария) <21>. Признавая, что наследственное право регулирует порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие связанные с этим отношения, П.С. Никитюк указывает на разобщенность и различный наследственный режим наследственной массы (например, предметы домашней обстановки и обихода и остальное имущество), признавая, что наследственное право регулирует "порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие связанные с этим отношения" <22>. Он указывает на разобщенность отдельных частей наследственной массы. По мнению А.А. Рубанова, расщепленность наследства на отдельные части свидетельствует о возможности подчинения разных частей наследственной массы законодательствам различных государств (при наследовании с иностранным элементом) <23>. В.И. Серебровский не отрицал в целом универсального характера правопреемства, но тем не менее полагал, что в условиях социалистической правовой системы правопреемство возможно только в отношении прав наследодателя, но не его обязанностей <24>. По его мнению, наследование пассива не имеет универсального характера, а основывается на императивных нормах законодательства.

<21> Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР. М., 1972. С. 5 - 7; Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973. С. 23.
<22> Никитюк П.С. Указ. соч. С. 22 - 23.
<23> Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве. М., 1966. С. 225.
<24> Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 41 - 42.

Некоторые юристы отрицают саму возможность существования наследования в каком-либо ином виде, нежели в универсальном: "Преемство в отдельных правах умершего (частное или сингулярное), как это имеет место при завещательном отказе, не является наследственным" <25>.

<25> Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М., 1985. Т. 2. С. 509 - 510; Советское гражданское право / Под ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнеева. С. 478.

Новое наследственное законодательство РФ впервые устанавливает, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке особого рода - в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Таким образом, наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества.

Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей, а также предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации (например, право на недвижимое имущество) наследники приобретают имущество в один и тот же момент - со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

В цивилистике также выделяют частное или сингулярное правопреемство. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. По мнению В.А. Егизарова и О.Н. Садикова, новый ГК РФ базируется на принципе универсального правопреемства при наследовании: "Универсальное правопреемство в правах кредитора имеет место при наследовании, когда кредитором является гражданин, а также в большинстве случаев реорганизации юридического лица. Случаи сингулярного правопреемства могут наблюдаться как исключения при реорганизации" <26>. Авторы исключают возможность сингулярного преемства при наследовании.

<26> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1995. С. 96, 381.

Совсем же исключать сингулярное правопреемство нельзя. Так А.С. Михайлова считает, что если следует раздробление наследственного имущества или если оно обременяется отдельной обязанностью (завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по отношению к общей массе наследства в таких случаях можно говорить о сингулярном правопреемстве <27>.

<27> Михайлова А.С. Возникновение и развитие института наследования в гражданском праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 7.

Некоторые правила разд. V ГК РФ "Наследственное право" предусматривают в виде исключения, что правопреемство при наследовании может быть и сингулярным. В этих случаях "к другим лицам" переходит отдельное имущественное право. Правило о переходе права на принятие наследства установлено для случая, когда наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Предусматривается, что его право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам, так как это не универсальное, а сингулярное правопреемство <28>. ГК РФ устанавливает, что право на принятие наследства при этом "не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника" (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

КонсультантПлюс: примечание.

Наследование – переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.

Наследство – преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Не подразумевается понятием наследства преемство в сфере публичных прав и публично-правового статуса. Вместе с наследством переходили обязанности но опеке и попечительству . Наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства , в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал.

Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. Оно было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: она могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад – принести плоды, стадо – потерять в весе и т. п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе неправовые).

Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание не составлено, признано недействительным или наследник, назначенный в завещании, не принимал наследства). Особенность римского наследственного права – недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследникам но закону .

Наследование – универсальное преемство.

Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал. Наследство подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременений, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти, и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом. Принцип универсальности наследства был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.

Сингулярное преемство – предоставление лицу отдельных прав – легаты или завещательные отказы. Наследодатель мог в своем завещании возложить на наследника обязанность выдать что-либо тем или другим лицам. Такие отказы давали этим лицам только известные единичные права, не возлагая на них ни прав, ни обязанностей наследника. Лицо, в пользу которого назначен легат, являлся преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя.

Понятие наследования. Наследственное правопреемство

Под наследованием принято понимать переход после смерти гражданина (наследодателя) в установленном законом порядке принадлежащего ему на праве собственности имущества со всœеми правами и обязанностями к другим лицам (наследникам).

Другими словами, наследование - ϶ᴛᴏ переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его наследникам по случаю смерти в соответствии с нормами наследственного права. Данное определœение следует из п. 1 ст. 1110 ГК РФ (в отличие от ГК РСФСР 1964ᴦ., где определœение наследования отсутствовало).

Основные признаки наследования:

1) основанием такого перехода является сложный фактический и юридический состав , предусмотренный нормами наследственного права. Это значит, что наследование во всœех случаях возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, как то:

Смерть лица либо объявление гражданина умершим, основанием для которого служит решение суда (это первичные юридические факты );

И составление завещания (вторичный юридический факт );

А также наличие лиц, которые будут призываться к наследованию имущества умершего гражданина;

2) переходящие права и обязанности образуют определœенное единство, именуемое наследством;

3) к наследникам переходят всœе права и обязанности наследодателя, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и иными законами, либо если это противоречит самой природе этих прав и обязанностей;

4) лицо, приобретающее права и обязанности является универсальным (общим), а не сингулярным (частичным) правопреемником наследодателя, в случае если иное не установлено в завещании;

5) переход имущества в порядке наследования в РФ осуществляется только по двум основаниям: по завещанию и по закону.

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства .

Соответственно, правопреемство - ϶ᴛᴏ есть переход прав и обязанностей от правопредшественника (наследодателя) к правопреемнику (наследнику), который в свою очередь заменяет его в правоотношении, что обуславливает юридическую зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, наследственное правопреемство указывает, с одной стороны, на приобретение имущества наследником, и в данном смысле наследование выступает как один из законных способов приобретения имущества; а с другой стороны, указывает на продолжение гражданской личности умершего в лице его наследника.

Наследственное правопреемство характеризует:

1) исключительный характер наследования – ᴛ.ᴇ. это единственная предусмотренная законом возможность перехода имущества на случай смерти. Закон не допускает заключения никакой иной сделки, кроме составления завещания, по отчуждению имущества на случай смерти (к примеру, п. 3 ст. 572 ГК РФ содержит норму – договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя ничтожен);

2) универсальный характер наследования – ᴛ.ᴇ. преемство не только в правах, но и в обязанностях наследодателя, совокупность которых, именуемое наследством, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент (если иное не следует из правил ГК РФ).

Основные признаки универсальности наследственного правопреемства:

Акт принятия наследства распространяется на всœе наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось;

К наследникам переходят не отдельные права и обязанности, а весь их комплекс;

Единовременность – ᴛ.ᴇ. весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, в связи с этим, в случае если наследник принял наследство, то он автоматически становится обладателœем всœех, известных или неизвестных ему прав и обязанностей;

Переход наследства как единого целого означает, что акт принятия наследства носит безоговорочный характер, ᴛ.ᴇ. наследник не имеет права принять только какую-либо часть наследства (к примеру, право собственности на квартиру), а от другой части, менее выгодной, отказаться. Наследство должна быть принято только как единое целое, причем в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления;

Наследство переходит к наследнику в один и тот же момент, ᴛ.ᴇ. наследник становится носителœем прав и обязанностей умершего уже с момента открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, вступлению в наследство предается обратная сила, возводимая к минуте открытия наследства;

При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно также подчеркнуть, что универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, ᴛ.ᴇ. наследник приобретает наследство непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц.

Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. Исключением из данного правила является случай распределœения наследодателœем в завещании конкретных прав или группы прав в адрес конкретных лиц, именуемых отказополучателями. Правопреемство в таком случае будет сингулярным (частным).

Понятие наследования. Наследственное правопреемство - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Понятие наследования. Наследственное правопреемство" 2017, 2018.

Понятие, значение и основные институты наследственного права

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего лица - гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке (ст.1110 ГК).

Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам. При этом одним из самых распространенных оснований приобретения права собственности граждан является наследование (согласно п.4 ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется, п.2 ст.218 ГК РФ – в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом).

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно закона к близким ему людям.

Особенности наследования :

1) переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам происходит в порядке правопреемства , т.е. имеет место юрид. зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника. Это значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми обладал наследодатель, и что их не может быть больше, чем было у него.

2) В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство , т.е. права и обязанности Н-ля переходят к Н-кам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное. Такое правопреемство необходимо отличать от частного или сингулярного , при котором правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав, либо к нему переходит какая-либо отдельная обязанность.



Универсальное правопреемство является непосредственным, т.к. права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права не непосредственно от наследодателя, а от его наследника (н-р, наследодатель обязал наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника опр. действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки, предоставить право безвозмездного пользования частью дома, др.).

3) Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, принявший какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

2) Принципы наследственного права (Ю.К. Толстой):

1) универсальность наследственного правопреемства (п.1 ст.1110 ГК);

2) свобода завещания (ст.1119 ГК);

3) обеспечение прав и законных интересов необходимых (обязательных) наследников (п.1 ст.1119, ст.1149 ГК);

4) учет не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) свобода выбора у призванных к наследованию наследников;

6) охрана основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физ. и ЮЛ в отношениях по наследованию;

7) охрана самого наследства от чьих бы то ни было противоправных и безнравственных посягательств.

3) Источники наследственного права:

1) часть 3 ГК РФ (принята 26.11.2001 г.).

2) ч.1 ГК РФ (ст.ст.17, 18 – о правоспособности, ст.ст.21-29 ГК – дееспособность; ст.20 – место жит-ва гр-на; ст.ст. 31-40 – опека и поп-во; ст.42-44 – признание гр-на безвестно отсутствующим; ст.45, 46 – признание гр-на умершим; ст.47 – регистрация актов гражд. состояния).

3) Ч.2 ГК РФ: ст.581 – правопреемство прав одаряемого и дарителя при наследовании; ст.979 – обязанности наследников поверенного в случае его смерти).

4) Семейный кодекс РФ (п.1 ст.36 – им-во, полученное одним из супругов в порядке наследования, является его личной собственностью; п.3 ст.60 – такое же право имеет и ребенок).

5) ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО», часть 4 ГК РФ;

6) Основы зак-ва о нотариате от 11.02.1993 г. (гл.8);

7) Налоговый Кодекс РФ. Часть 2 - гос. пошлина за совершение нотариальных действий.

8) ФЗ от 13.12.1996 г. «Об оружии» (ст.20).

9) ФЗ от 26.05.1996 г. «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» (ст.25 -преимущественное право гос-ва на приобретение музейных предметов и коллекций).

10) ГПК РФ (2002 г.):

а) порядок установления фактов, имеющих юридическое значение: родственных отношений; факта нахождения лица на иждивении; регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти; состояния в фактических брачных отношениях; принадлежности правоустанавливающих документов лицу, ФИО которого не совпадает с ФИО этого лица по паспорту или свидетельству о рождении; владения строением на праве собственности; принятия наследства и места принятия наследства.

б) порядок признания гр-на или неД;

в) порядок установления неправильности ЗАГС;

г) порядок обжалования нотариальных действий или отказа на их совершение.

Роль судебной практики в регулировании (охране) наследственных правоотношений.

4) Понятие, структура и основания возникновения (изменения, прекращения) наследственного правоотношения:

Наследственное правоотношение – имущественное правоотношение, урегулированное нормами наследственного права, по поводу открытия и принятия наследства, а также совершения других действий, связанных с приобретением наследства.

Основания возникновения наследственных правоотношений – юридические факты. В ст.1111 ГК говорится об основаниях наследования – по завещанию и по закону (их правильнее называть способы вступления в наследование, поскольку основанием все же является смерть наследодателя).

Основания возникновения НПО – события (смерть) или действия (принятие наследства) + состояния (родство, супружество).

Основания возникновения НПО различны от способа вступления в наследство:

1) Основания возникновения наследования по завещанию: составление наследодателем завещания; смерть наследодателя, открытие наследства, принятие наследства.

2) Основания возникновения наследования по закону – смерть наследодателя; наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество, свойство, иждивенчество; относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.

Основания не возникновения наследственного правоотношения (И.Л. Корнеева):

1) противоправные действия (н-р, наследников против наследодателя: составление фиктивного завещания; сокрытие завещания, принуждение завещателя к составлению завещания в свою пользу);

2) лишение наследника наследодателем наследства;

3) лишение родительских прав наследников в тех случаях, если наследодателем являются их дети при наследовании по закону;

4) умолчание наследодателя о каком-либо наследнике при составлении им завещания и др.

Структура наследственного правоотношения (субъекты, объекты, содержание прав и обязанностей субъектов):

Субъекты наследования

А) Наследодатель (в ГК понятия нет) – лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство: росс. и иностран. гр-не, ЛБГ, проживающие на терр. нашей страны. При этом наличия у них полной дееспособности в некоторых случаях необязательно (н-р, при наследовании по закону). Однако недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин не вправе составлять завещание.

ЮЛ не могут оставлять наследства (преемство прав ЮЛ – при реорг. (ст.58 ГК); при ликвидации преемства не возникает (ст.61 ГК).

Б) Наследники – лица, указанные в законе или в завещании в качестве преемников наследодателя (ст.1116 ГК лица, которые могут призываться к наследованию) – все субъекты гражданского права, но при определенных условиях:

А) гр-не: находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Наличие у граждан дееспособности необязательно (ограниченно дееспособные – самостоятельно).

Б) ЮЛ могут быть наследниками только по завещанию и лишь в случаях, если существуют на день открытия наследства, либо могут получить им-во от Н-ов, отказавшихся от Н-ва в пользу ЮЛ.

РФ, субъекты РФ, иные муниципальн. образования могут быть наследниками только по завещанию, а в некоторых случаях и по закону. Н-р, РФ является наследником по закону в случае:

1) если им-во завещано гос-ву;

2) если у Н-ля нет Н-в ни по закону, ни по завещанию;

3) если все Н-ки лишены завещателем права наследования;

4) если ни один из наследников не принял н-во.

Наследником выморочного имущества может быть только РФ.

Недостойные Н-ки (ст.1117 ГК):

1) ни по закону, ни по завещанию – гр-не, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против Н-ля, к-л из его Н-ков или против осущ. последней воли Н-ля, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали либо пытались способствовать увеличению причитающейся им либо другим лицам доли наследства, если эти обст-ва подтверждены в судебном порядке. В отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности, эти правила неприменимы.

Не признаются недостойными Н-ми лица, совершившие преступления в состоянии невменяемости. Лицо, виновное в совершении преступления, повлекшего смерть Н-ля, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения).

Вместе с тем гр-не, которым Н-датель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать.

2) не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены род. прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства.

3) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию Н-ля.

Вышеуказанные правила распространяются на обязательных наследников, а также применимы и к завещательному отказу (ст.1137 ГК). В случае получения недостойным наследником имущества умершего, он обязан его возвратить как неосновательно полученное.

2) Объекты наследственного правоотношения или Наследство – то, что после смерти Н-ля переходит к его Н-кам в порядке правопреемства. Наследственная масса - совокупность имущ. прав (актив) и обязанностей (пассив) Н-ля, переходящих к Н-кам в уст. законом порядке (п.1 ст.1110, ст.1112 ГК).

А) переходят лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам Н-ль. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти Н-ля, то говорить о переходе их по наследству не приходится. Так. в случае смерти застрахованного лица (если в договоре страхования не указан В-ль) страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица – здесь наследственного преемства не происходит, т.к. право на получение страховой суммы возникает лишь в случае смерти Н-ля. Т.о. Н-к приобретает право, которое самому Н-лю не принадлежало.

Б) не все права и обязанности, принадлежавшие Н-лю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам в порядке наследования (право авторства – существует право авторства только самого умершего Н-ля, алиментные обязанности). В п.1 ст.1112 ГК речь идет только о вещах, ином имуществе, в т.ч. имущ. правах и обязанностях. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью Н-дателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами).

В) по наследству могут переходить не только имущ. права и обязанности, но и с неимущ. содержанием (н-р, право на управление делами АО при наследовании голосующих акций АО). + некоторые личные неимущ. права (право разрешить обнародовать произведение (рукопись, не опубликованную при жизни Н-ля и найденную Н-ми) путем опубликования). + ст.150 ГК: «в случаях и порядке, предусмотренных законом, ЛНП и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осущ. и защищаться другими лицами, в т.ч. наследниками правообладателя».

Г) переход по наследству ряда прав и обязанностей к н–кам может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона (н-р, начисленная, но не полученная Н-дателем заработная плата передается проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам – ст.1183 ГК).

Д) В случаях, предусм. законом, по наследству переходят не только субъективные права и обязанности, но и т.н. правообразования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью):

Гражданин начал приватизировать свое жилье, но не успел завершить этот процесс – судебная практика посчитала, что этот процесс могут завершить наследники умершего (п.8 пост. Пленума ВС РФ № 8 от 24.08.1993 г. «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации ЖФ РФ»;

Приобретательная давность (помимо всех прочих требуемых законом условий, чтобы стать собственником по давности владения необходимо непрерывно владеть им-вом в течение уст-го ст.234 ГК РФ срока. Давностный владелец может приплюсовать ко времени своего владения также и время владения своего предшественника, от которого он получил им-во как преемник. И здесь в порядке преемства к наследнику переходит не само право (его еще нет), а те элементы юрид. состава, накопление которых необходимо для приобретения самого права.

В состав наследственного имущества входят:

1) ПС на предметы обихода, личного потребления, удобства, обычной домашней обстановки. Согласно п.___ пост. Пленума ВС РСФСР № 2 от 23.04.1991 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» не рассм. в качестве обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения антиквариат, а также предметы, представляющие художествен., историч. или иную ценность.

2) имущ. права из договоров (возврат данных взаймы денег);

3) долги (но Н-к несет ограничен. Отв-сть по долгам Н-ля – в пределах действительной стоимости перешедшего к нему им-ва Н-ля, но не своим личным им-м).

4) с недавнего времени – предприятия, акции и иные ЦБ, доли (паи) в им-ве хоз. обществ и тов-в, квартиры, земельн. участки (на ПС или ПНВ).

права и обязанности участников на 2-х этапах: открытие наследства и его принятие.

На первом этапе возникают следующие права: принять наследство или отказаться от него, выбрать наследника, в пользу которого делается отказ; подача нотариусу заявления о согласии принять наследство или об отказе в его принятии; вступить в фактическое владение наследственным имуществом; получить содействие от соотв. ДЛ или органов на вступление в наследство.

Открытие наследства

Возникновение наследственного ПО. Основания открытия наследства – а) смерть гр-на; б) объявление гр-на умершим (ст.45 ГК).

Время открытия наследства: а) день смерти Н-ля; б) при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим, а при объявлении умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опр-го несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гр-на день его предполагаемой гибели (ч.3 ст.45 ГК).

Значение времени открытия наследства - определяются:

Круг наследников;

Состав наследственного имущества;

Сроки принятия или отказа от наследства;

Сроки предъявления претензий кредиторами;

Момент возникновения у наследников ПС на наследственное имущество;

Срок для выдачи свидетельства о праве на наследсво;

Зак-во, которым следует руководствоваться.

(см. п.1 пост. Пленума ВС РСФСР № 2 от 23.04.1991 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

Документы, подтверждающие факт смерти Н-ля и которые принимаются нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства):

1) свидетельство о смерти Н-ля, выданное органами ЗАГСа (при отказе органов ЗАГСа в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого пр-ва (гл.27 ГПК РФ). В случае, если судом будет вынесено решение об объявлении гр-на умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на его основании органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти.

2) извещение о гибели Н-ля на фронтах ВОВ, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.

3) справа о смерти Н-ля, выданная органами ЗАГСа на основании соотв. копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти Н-ля, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.

Итак, временем открытия наследства признается день смерти Н-ля, из чего следует, что лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток (commorientes), признаются умершими одновременно, потому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Одновременной смертью считается смерть Н-лей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. И, наоборот, если один из Н-лей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, но наступает наследование по закону (если есть соотв. Н-ки).

Особенность – когда одновременно умершие Н-л являлись супругами и при этом в наследственную массу входило имущество, являющееся их совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов ли за каждым из них (н-р, за женой – квартира, за мужем – автомобиль, имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа – сын от первого брака, у жены – сестра. Каждому – свое. Но Н-ки вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом имуществе в судебном порядке).

Место открытия наследства – (ст.529 ГК РСФСР) последнее место жительства Н-ля, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части. Согласно ст.20 ГК РФ место жит-ва н\с до 14 лет или граждан под опекой – место жит-ва их законных представителей или опекунов. Значение места открытия наследства:

Решается вопрос о применении зак-ва той или иной страны к конкретным наследственным ПО (н-р, гр-н умер в России, а местом ОН признана Молдова – наследниками по закону могут стать нетрудоспособные племянники и племянницы. В России они Н-ми по закону быть не могут).

Опр-ся нотариальн. контора, куда необходимо обратиться с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство).

Принимаются меры охраны насл. им-ва, предъявляются претензии кредиторами.

Место ОН после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жит-ва до выезда за границу (сели оно неизвестно – место нахождения наследствен. им-ва или большей его части на терр. нашей страны). Место ОН для граждан, постоянно проживающих за границей – страна проживания.

Документы, подтверждающие последнее постоянное место жит-ва Н-ля:

Справка ЖЭО;

Справка местной адм-ии;

Справка с места работы умершего о месте его жит-ва;

Справка адресного бюро;

Справка ЖК или ЖСК;

Выписка из домовой книги;

Справка рай (гор) военкомата о том, где проживал гр-н до призыва а воинскую службу;

Решение суда об уст-ии факта места ОН.